1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначся, считается завещанным наследникам в равных долях.
2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указывся в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.
Задавайте ваши вопросы
Никто не задавал вопросов, вы будете первым.
Действие комментируемой статьи распространяется только на случаи, когда имущество завещано нескольким наследникам. При указании в завещании только одного наследника ований для применения этой статьи не имеется.
В развитие п. 1 ст. 1119 ГК в отношении права завещателя по своему усмотрению определять доли наследников комментируемая норма устанавливает равенство долей наследников по завещанию, если наследственное имущество завещано двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве либо без указания конкретного имущества, предназначегося этим наследникам. Данная норма корреспондирует с общим правилом определения долей в праве долевой собственности и положением о том, что наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без предназначения им конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в их общую долевую собственность (ст. ст. 245 и 1164 ГК).
Завещатель может по своему усмотрению предусмотреть различное соотношение долей наследников в наследственном имуществе либо указать конкретное имущество, которое переходит к каждому наследнику. Однако при распределении долей между несколькими наследниками следует исходить из того, что при условном принятии наследственного имущества за единицу сумма долей наследников не должна превышать эту единицу. Выражаться распределяемые доли наследственного имущества могут в арифметических долях или в процентах.
На практике возник вопросы о возможности перехода по наследству нескольким наследникам завещанного им земельного участка, находившегося у наследодателя на праве пожизненного наследуемого владения, поскольку ни ГК, ни Земельный кодекс не содержат специальной нормы, регулирующей нахождение таких земельных участков в пользовании и владении нескольких лиц.
Возможность перехода права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству вытекает из ст. 21 Земельного кодекса и ст. 267 ГК.
Кроме того, в ст. 1181 ГК закреплено положение о том, что принадлежащее наследодателю право пожизненного наследуемого владения земельным участком наследуется на общих ованиях, установленных ГК.
К числу таких общих ований можно отнести норму ст. 1122 ГК о праве наследодателя завещать свое имущество нескольким наследникам с указанием либо без указания их долей в наследстве. Опять же в силу общих ований завещанное нескольким наследникам имущество без указания их долей будет считаться завещанным этим наследникам в равных долях.
По общему ованию наследственное имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК).
Поскольку в соответствии с ГК (п. 1 ст. 216) право пожизненного наследуемого владения земельным участком является вещным правом, то в отношении этого права применимы и все вышеуказанные общие ования наследования. В связи с этим представляется, что завещатель может завещать в долях принадлежащее ему право пожизненного наследуемого владения земельным участком нескольким наследникам. В случае если право пожизненного наследуемого владения земельным участком будет завещано нескольким наследникам без указания их долей, то такое право будет считаться завещанным нескольким наследникам в равных долях.
Пункт 2 ст. 1122 является специальной нормой, регулирующей правовые последствия распоряжения завещателя, когда нескольким наследникам завещаны в натуре отдельные части неделимой вещи, т.е. вещи, раздел которой в натуре без изменения ее назначения невозможен (ст. 133 ГК).
Законодатель устанавливает, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет недействительности завещания. В подобных случаях такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.
В связи с этим в практической деятельности нотариусов возник сложности в определении размеров долей наследников в случае завещания им отдельных комнат в квартире, принимая во внимание, что в оценочном документе указывается стоимость общей площади квартиры и что в квартире имеются места общего пользования, о которых в завещании, как правило, ничего не указывается. Представляется, что места общего пользования в квартире, даже если о них не упоминается в завещании, должны перейти по наследству в общую долевую собственность наследников по завещанию как вещи, предназначенные для обслуживания главной вещи, связанные с ней общим назначением и следующие ее судьбе (ст. 135 ГК). В силу своей принадлежности главной вещи и следования ее судьбе места общего пользования было бы разумным считать завещанными наследникам в размерах, пропорциональных размерам завещанных комнат. В конечном счете в данной ситуации стоимость завещанной части квартиры следовало бы определять как сумму стоимости предназначенной наследнику комнаты и стоимости приходящихся на его долю метров мест общего пользования квартиры. При этом за точку отсчета логичнее всего принимать стоимость общей площади квартиры, а доля каждого наследника будет соответствовать указанной стоимости этих частей квартиры.
Наследники, которым завещаны части неделимой вещи, могут пользоваться такой вещью в порядке, установленном в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. Порядок пользования указанной вещью наследники вправе установить самостоятельно. При отсутствии согласия наследников такой порядок будет определен судом.
Если между наследниками не возникнет спора по указанному поводу, то их доли и порядок пользования неделимым наследственным имуществом указывся в свидетельстве о праве на наследство. В связи с этим необходимо доработать форму нотариального свидетельства N 11, утвержденную Приказом Минюста России N 99 и не отражую в своей редакции особенностей наследования неделимой вещи, завещанной по частям.
Вместе с тем представляется, что в текст свидетельства нет необходимости включать пояснение, на овании чего в нем указаны доли наследников в отношении неделимой вещи и порядок пользования ею, поскольку к этому не обязывает ни ст. 1122, ни утвержденные Министерством юстиции РФ формы нотариальных свидетельств. Что касается формы согласия наследников, то исходя из аналогии со ст. ст. 1153 и 1155 ГК оно должно быть выражено письменно либо одновременно всеми наследниками, либо каждым из них в отдельности, а подлинность их подписей должна быть засвидетельствована в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК, согла которому подлинность подписи свидетельствуется уполномоченным лицом только в случае, когда документ передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте.
Федеральная нотариальная палата рекомендовала согласие наследников о порядке пользования неделимой вещью отражать в их заявлениях о выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако, как правило, такое заявление пишется при обращении к нотариусу на более раннем временном отрезке срока, установленного для принятия наследства. О точном же количестве наследников и размере их долей в наследственном имуществе можно говорить лишь по окончании указанного срока. В связи с этим указанная рекомендация вряд ли будет выполнима в случае изменения размера долей или количества наследников, например вследствие приращения долей или наследственной трансмиссии.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, право использовать произведение литературы или изобразительного искусства либо право использовать изобретение) рассматривается в ГК как единое и неделимое целое. Пункт 1 ст. 1234 ГК устанавливает, что это право может быть отчуждено третьему лицу (лицам) только в полном объеме. Представляется, что к нему по аналогии применимы положения ст. 133 ГК о неделимой вещи.
Согла п. 2 ст. 1229 ГК исключительное право (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать как одному лицу, так и нескольким лицам совместно. Такая ситуация может возникнуть в случае, когда результат интеллектуальной деятельности создается соавторами, а также в случае наследования исключительного права несколькими наследниками и т.п. В п. 3 ст. 1229 ГК достаточно подробно рассматрився правила использования исключительного права, принадлежащего совместно нескольким правообладателям, распределения между ними доходов от такого использования и распоряжения правообладателями этим правом. По общему правилу каждый из правообладателей может использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом или соглашением правообладателей. Исключения из этого правила содержатся в п. 2 ст. 1258 ГК (произведения науки, литературы или искусства, созданные в соавторстве, используются соавторами совместно, если иное не будет предусмотрено заключенным между ними соглашением) и в п. 2 ст. 1314 ГК (исключительное право на совместное исполнение осуществляется руководителем коллектива исполнителей, а при его отсутствии - совместно членами такого коллектива). При этом и в случае с объектами авторских прав, и в случае с объектами смежных исполнительских прав элементы произведения (или совместного исполнения), которые могут быть использованы независимо от других элементов, создавшие их авторы (исполнители) вправе использовать по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.
Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если иное не предусмотрено ГК.
Эти правила в полной мере распространяются и на те случаи, когда правообладателями становятся двое или несколько наследников умершего автора (или иного обладателя исключительного права).
Исключительное право может быть завещано двум или нескольким наследникам как в целом (без указания долей), так и с указанием долей. Необходимо при этом учитывать, что установление долей касается лишь распределения денежных средств (доходов), которые будут получены наследниками в результате осуществления ими соответствующего исключительного права. Если исключительное право завещано без указания долей, то считается, что они наследуют его в равных долях.
Наследники могут заключить соглашение, в котором предусматривается порядок осуществления ими исключительного права (например, ведение дел по использованию результата интеллектуальной деятельности и по распоряжению исключительным правом будет поручено одному из них). Этот порядок может быть по желанию наследников закреплен в свидетельстве о праве на наследство, либо соглашение может быть оформлено в виде самостоятельного документа.
Теоретически возможен также вариант, при котором наследодатель завещает исключительное право на какое-либо конкретное произведение одному наследнику, а на другое или на все остальные произведения - другому наследнику и т.д. В этом случае удастся избежать необходимости совместного осуществления наследниками соответствующих исключительных прав, но между ними могут возникнуть споры, связанные с имущественной оценкой прав, полученных ими по наследству.
В случае спора между наследниками размеры их долей или порядок осуществления ими исключительного права должны определяться судом (абз. 2 п. 2 ст. 1122 ГК).